Оформление права на наследство каким нотариусом. Нотариальное оформление наследственных прав граждан


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http :// www . allbest . ru /

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГ А НИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.Н. ТАТИЩЕВА»

Факультет - юридический

Специальность - юриспруденция

Кафедра гражданского права и процесса

Выпускная квалификационная

НОТАРИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В РОССИИ

студентка

Беловой А.С.

Научный руковод и тель

Шишкина Ю.С.

Тольятти 2017

Введение

1. Наследственное право в России (Развитие наследственного права в России)

1.1 История развития нотариата и наследственного права в России

1.2 Общие положения о наследственных правах граждан

2. Свидетельство о праве на наследство

2.1 Понятие и порядок выдачи свидетельства о праве на наследство

2.2 Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство

3. Принятие мер по охране наследства и управления им

3.1 Система мер по охране наследства и управления им

3.2 Передача наследственного имущества на хранение

Заключение

Список использованных источников

Введение

Наследственное право и наследование являются важной областью в жизни современного гражданского общества, где невозможно сформулировать наследственные права без участия в управлении нотариальными записями. Возможность передать всё свое нажитое имущество близким людям по наследству или принять наследственное имущество имеет большое значение, так как этим обеспечивается спокойное и уверенное положение человека в обществе, стабильность и надежность отношений.

Все граждане Российской Федерации равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам. Между тем наследственное право тесно связано с нотариатом. Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации. Нормативная база, касающаяся наследственного права, достаточно обширна.

Сегодня мы живем во времени, когда принимаются новые законы, вносятся в них поправки. То же может коснуться и действующего раздела о наследственном праве Гражданского Кодекса Российской Федерации. Содержание права наследования включает в себя не только возможность приобретения имущества умершего гражданина другими лицами (возможность наследовать), но и возможность распорядиться им на случай смерти по своему усмотрению (возможность завещать). В свою очередь, возможность завещать имущество и возможность наследовать его находят отражение в содержании правоспособности субъектов гражданского права. Как элементы правоспособности соответствующие возможности реализуются в конкретных правоотношениях. Одновременно не все возникающие правоотношения приобретают качество наследственных правоотношений. Так, осуществление возможности завещать непосредственно не порождает наследственных правоотношений. Однако складывающиеся при этом отношения принципиальным образом влияют на развитие правоотношений, возникновение которых связывается со смертью завещателя. Тесная взаимосвязь подобных отношений предопределяет необходимость их согласованного регулирования. Следовательно, общая цель такого регулирования - это упорядочение имущественных отношений на случай смерти одного из их участников.

Можно сказать, что наследственное право состоит из комплекса гражданско-правовых норм, закрепляющих условия, порядок и пределы перехода имущества умершего гражданина к другим лицам. Наиболее важными нормативно - правовыми актами, регулирующими вопрос о нотариальном оформлении наследственных прав граждан, являются Конституция РФ, основы законодательства РФ о нотариате, федеральные законы, Гражданский кодекс РФ.

Цель выпускной квалификационной работы - правовое регулирование порядка наследования, нотариального оформления наследственных прав.

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:

Определить понятие наследственные права, сущность процедур их оформления - рассмотреть историю становления и развития нотариальной деятельности в наследственном праве

Определить правовые основы деятельности нотариуса при оформлении наследственных прав

Рассмотреть нотариальный порядок совершения (удостоверения), отмены (изменения) завещаний

Дать теоретико-правовую характеристику действий нотариуса при открытии наследства

Провести анализ роли и действий нотариуса при охране и управлении наследством - рассмотреть роль и действия нотариуса на стадии вступления наследником в права наследства

Провести анализ проблем правового регулирования прав и обязанностей нотариуса при оформлении наследственных прав и пути их решения

Объектом исследования являются общественные отношения возникающие в процессе наследования и нотариального оформления наследственных прав.

Предметом исследования являются теоретические представления современных ученых о природе наследственных отношений, институте нотариата и порядке перехода права при наследовании, а также нормы действующего российского законодательства, регулирующие отношения в данной сфере.

Данная работа состоит из введения, трех глав в каждой главе по два параграфа, заключения и списка использованных источников: наследственное право России; принятие мер по охране наследства и управления им; принятие мер по охране наследства и управления им. В каждой из них изложены наиболее важные аспекты, касающиеся нотариального оформления наследственных прав граждан.

1 . Наследственное право в России (Развитие наследственного права в России)

1.1 История развития нотариата и наследственного права в России

Происхождение нотариата связано с развитием гражданского оборота и гражданского общества, надобностью содействия его субъектам в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, совершении сделок и закреплении приобретаемых прав в юридической форме. История нотариата тесно связана с историей доказательств, когда доказательству устному пришло на замену доказательство письменное.

Понятие «нотариус» происходит от латинского слова «notarius», в переводе означающего «писец» Реальный словарь классических древностей. Под редакцией Й. Геффкена, Э. Цибарта. -- Тойбнер. Ф. Любкер. 1914..

Первым источником, в котором упоминаются нормы, регулирующие наследственные правоотношения, является «Русская правда» XI в. Наследство в «Русской Правде» называлось «остаток» или «задницы», то есть то, что оставлял позади себя умерший. Среди вещей, переходящих в порядке наследования, упоминаются: движимое имущество, дом, двор, товары, рабы и скот. О землях не говорится ни слова, поскольку, не являясь еще частным объектом собственности, она не могла переходить по наследству. Наследование по завещанию было равносильно наследованию по закону (обычаю) Сазонова М.И. Российский нотариат: история и современность // Закон. 2012. № 9. 83-90 с. и не имело никаких отличий.

В случае смерти наследодателя «без ряду» (т.е. в случае если последний не оставил завещания), ему наследовали члены семьи и только они. «Русская Правда» заявляет лишь о наследовании после родителей. После отца наследуют дети от жены, а не от рабынь. Из детей сыновья исключали дочерей, которые вступают в наследство только за отсутствием первых. Дочери до замужества оставались в доме, а на братьев возлагалась обязанность снабдить их приданым. Наследство, в случае отсутствия завещания, разделялось поровну между детьми без преимуществ старшинства. Более того, дом со двором переходил к младшему сынуКуприна Н. История российского нотариата// Российская юстиция,1997, № 12 , 31 с..

Со времен христианства ведению церкви подлежали почти все семейные дела, в том числе: дела по наследству, опеке, утверждению духовных завещаний, разделу наследственного имущества. Псковская судная грамота (XV век) содержала положение, согласно которому отдавалось предпочтение письменному акту перед всеми другими. Появление письменных доказательств привело к возникновению института нотариата.

Псковская судная грамота, разграничивает наследство, оставленное по завещанию («приказное») и наследство, переходящее без завещания («отморшина»). Прежнее отношение между обоими основаниями нарушается и каждое получает самостоятельное значение. Завещание, называемое «рукописанием» или «поряной» составляется в письменной форме. Круг лиц, призываемых к наследованию по закону, расширяется путем включения в него боковых родственников - племянников («ближнее племя»). Наследственные права признаются не только за женой после мужа, но и обратно, притом на пользование всем имуществом. Грамота призывает к наследованию и восходящих родственников, отца и мать.

На Руси вопросы формирования нотариальных органов и порядок их деятельности, решались лишь указами царя.

Письменное совершение юридических сделок в Московском государстве устанавливается Судебником Иоанна Васильевича, который впервые в истории Руси и летописи нотариата утвердил Царь Иоанна III Васильевич, высочайшим Указом в 1497 году.

Царь Иоанн IV Васильевич, принимает эстафету правовой реформы, начатую его дедом Иоанном III. В Судебнике четко было указано, что непременно, необходимо производить укрепление свободных людей в холопы и освобождение холопов осуществлять не иначе, как путем составления особых грамот. Это предписание Иоанна Грозного становится общеобязательным правилом. В данное уже время все договоры об укрупнении недвижимых имений совершались «на письме»Ярмонова Е.Н. История и современное состояние наследственных прав в России. Армавир, 2015..

Во времена правления Михаила Федоровича присуще активное участие органов правительственной власти в совершении частноправовых актов и подготовке документов, что оказало обусловленное влияние на постепенно развивающийся институт российского нотариата. Этот факт подтверждает и Указ Михаила Федоровича 1635 года, согласно которому «все Договоры займа, поклажи и ссуды должны были совершаться непременно письменно под страхом их полной недействительности». Акты покупки дворов в Москве записывались в Земском приказе.

В царствование Алексея Михайловича был составлен Кодекс законов Российского государства - Соборное Уложение, принятое Земским собором. Собственно Соборное Уложение 1649 года основало целую эпоху в развитии российского нотариального института. Писцы-профессионалы, исполнявшие нотариальные функции, положили начало институту площадных подьячих. Роль и значение «площади» увеличились со времени Уложения 1649 года. Уложение строго регулировало процедуру оформления договоров.

Впоследствии, вплоть до периода царствования Петра I, мы видим дальнейшее развитие института наследования по закону - развитию наследования по завещанию законодатель почти не уделял внимания.

Указом о единонаследии Петр I в 1714 году ввёл переход всего имущества к одному сыну. Петром двигали, прежде всего, государственные (казенные) мотивы, ибо раздробление имений при разделе наследства уменьшало их экономическую ценность, что в свою очередь приводило к уменьшению сумм податей, поступивших в казну. Если наследодатель не назначал сам наследника из своих сыновей, то имущество переходило к старшему из них. Следовательно, завещательное право возвратилось к отправному пункту - свобода завещателя состояла только в выборе члена семьи и завещания в пользу посторонних лиц не допускались. Столкнувшись с сопротивлением, в тот период времени, в русском обществе, указ о единонаследии 1714 года был отменен Анной Иоанновной в 1731 году.

Издание в 1832-1833 гг. ч. 1 т. X Свода законов Российской империи (далее - Свод) явилось итогом систематизации законодательства в области наследственного права за предыдущий период.

На законном основании определение завещания встречается в т. X ч. 1. ст. 1010 Свода, где говорится, что завещание есть законное объявление воли владельца о его имуществе на случай его смерти. Воля эта должна быть выражена лично самим завещателем и поэтому представительство в завещательном акте не допускалось. Кроме того, что завещание было предсмертным распоряжением об имуществе, закон давал возможность наличия в завещании распоряжений, направленных на другие предметы: назначение опекунов к малолетним наследникам (т. X ч.1 ст. 227 Свода), назначение душеприказчика, распоряжение на счет похорон. Допускалось, что содержание завещания могло исчерпываться распоряжением о назначении опеки.

Законом обусловливалось, что все завещания должны быть составлены в здравом уме и твердой памяти (т. X ч.1 ст. 1016). Действительность завещания предполагала также наличие дееспособности у завещателя в момент составления завещания (т. X ч.1 ст. 1018). Не обладали дееспособностью несовершеннолетние (лица, не достигшие 21 года). Это значительно ущемило завещательные права лиц, вступивших в брак до 21 года и призванных с 20 лет на военную службуКуприна Н. История российского нотариата// Российская юстиция,1997, № 12 с. 42.

Лицо, в пользу которого было составлено завещание, должно было уже родиться или быть зачатым к моменту открытия наследства (т. X ч.1 ст. 1026, 1106 п.2 Свода). Завещательные распоряжения в пользу лиц, которые могли родиться в неопределенное время, признавались недействительными.

В русском дореволюционном наследственном праве мы встречаемся с законодательным ограничением воли наследодателя. В условиях отсутствия в русском дореволюционном наследственном праве института обязательной доли интересы семьи охранялись с помощью института родовых имуществ, выступившего в качестве субститута обязательной доли. Сущность этого института состояла в том, что родовые имения не относились к свободному распоряжению собственника ни по завещанию, ни по дарению. Распорядиться родовым имуществом собственник мог лишь в двух случаях:

1) если он не имел ни детей, ни иных, нисходящих по прямой линии, родственников, и в этом случае, минуя своих ближайших наследников и не взирая на степени родства, лицо могло составить завещание в пользу любого родственника, но лишь «того рода, из которого досталось завещаемое избранному или наследнику имущество» (т. X ч.1 ст. 1068 п.2 Свода);

2) при наличии нисходящих по прямой линии родственников, завещатель был вправе оставить свое родовое имение или часть его некоторым нисходящим и даже одному из них (т. X ч.1 ст. 1058 п.1 Свода).

Законодатель, все же, предусматривал возможность завещания родовых имуществ тем лицам, которые получили бы это имущество и без завещания.

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что в дореволюционный период отсутствовал законодательный запрет условных и срочных завещаний. Лишь в отношении родового имущества условные и срочные завещания были недопустимы в силу того, что право на них принадлежало наследникам в силу самого закона.

Внешним условием действительности завещания является соблюдение установленной формы:

Общей формы (нотариальное и домашнее завещание), либо

Особенной формы, которая являлась исключением из первой и допускалась лишь в установленных законом случаях при наличии определенных условий.

Во всех случаях признавалась лишь письменная форма и словесные завещания никакой силы не имели (т. X ч.1 ст. 1023 Свода).

Помимо указанных общих форм завещаний Русское дореволюционное наследственное законодательство допускало и особые формы завещаний: военно-походное, военно-морское, госпитальное, заграничное, крестьянское, сущность которых легко определить, исходя из их названия.

Согласно действующим до 1917 года законам, завещание, по смерти завещателя должно было быть с соблюдением сроков представлено в суд для утверждения к исполнению (т. X ч.1 ст. 1060 Свода). Сроки были определены следующие: для находящихся в России - 1 год, а для находящихся за границей - 2 года со дня смерти завещателя (т. X ч.1 ст. 1063 Свода). По истечении указанных сроков завещание не принималось к исполнению и становилось ничтожным (т. X ч.1 ст. 1065 Свода). Этот срок мог быть восстановлен в том случае, если наследник предоставлял неопровержимые доказательства того, что срок для утверждения к исполнению пропущен в результате незнания наследником факта существования завещания, либо по другой уважительной причине. В таком случае последнему давалась право иска до истечения общей земской давности со дня смерти завещателя (т. X ч.1 ст. 1066 Свода).

Исполнение воли завещателя возможно было возложить как на самих наследников, так и на специально назначенное лицо (необязательно в самом завещании - допускался и иной акт, составленный с соблюдением требований, предъявляемых к завещанию, лиц (т. X ч.1 ст. 1084 Свода)). Душеприказчиками не могли быть служащие карантинных учреждений, в случае, если завещание составлялось лицом в период нахождения в данном учреждении (т. X ч.1 ст. 10785 Свода). Также не могли быть назначены душеприказчиками лица, подписавшие завещание в качестве свидетелей (т. X ч.1 ст. 1054 п.3 Свода). Душеприказчик не имел права требовать вознаграждения от наследников за совершаемые им действия, или самостоятельно выделить его из наследственной массы. Завещатель, впрочем, мог назначить ему вознаграждение по завещательному акту.

В завещании допускалось предусмотреть порядок раздела наследства не только с указанием долей наследников, но и способов фактического осуществления раздела. Причем завещатель мог прямо поручить производство раздела душеприказчику. Если же завещатель обошел молчанием вопрос о разделе, закон предоставлял самим наследникам провести раздел полюбовно (т. X ч.1 ст. 1315 Свода). В случае не достижения наследниками согласия в этом вопросе, предусматривался судебный порядок раздела наследства по истечении 2-х лет со времени подачи суду просьбы о разделе кем-либо из сонаследников (т. X ч.1 ст. 1315, 1317, 1318 Свода). Документом раздела или разделительным актом служила раздельная запись, совершенная по «Положению о нотариальной части» (т. X ч.1 ст. 1337 Свода).

В 1863 году утверждено «Положение о нотариальной части». Для него свойственны появление и работа единого многофункционального института нотариата, как формы публичной деятельности независимых нотариусов, уполномоченных государством на совершение нотариальных действий.

Положение вобрало в себя все новое, передовое, что было разработано за рубежом в отношении, как организационных форм построения нотариата, так и правил совершения нотариальных действий. Оно строго регламентировало количество нотариусов в России. Оно определялось, исходя из обстоятельств и народонаселения каждой местности, и устанавливалось особым расписанием, которое составлялось Министерством юстиции по согласованию с Министерством внутренних дел и Министерством финансов.

В соответствии с Правилами «нотариусом мог быть российский подданный, достигший совершеннолетия (21 год), неопороченный судом или общественным приговором, не занимающий никакой иной должности, успешно сдавший испытание и внесший залог». Предусматривалось также обязательное принятие присяги. Нотариусу запрещалось совершение нотариальных действий на свое имя, на имя жены и других родственников, а также в отношении опекаемого, усыновителя и усыновленного. Эти требования схожи с положениями статей 2, 6, 14, 47 "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// СПС Консультант плюс, касающихся требований, предъявляемых к нотариусам в Российской Федерации, ограничений в деятельности нотариуса, нотариальной присяги, ограничения права совершения нотариальных действий, а залог - это своеобразный аналог обязательного страхования нотариальной деятельности, предусмотренной ст. 18 Основ.

Также схожи с ныне действующими нормы «Временных правил» Вид законодательного акта в Российской империи. Регулировали вопросы государственной и общественной жизни до принятия закона. Рассматривались в Комитете министров, утверждались императором. Иногда действовали многие годы (напр., временные правила о печати вместо цензурных уставов в 1865-1917). относительно правил совершения нотариальных действий. Каждый раз, когда стороны обращались к нотариусу с просьбой совершить нотариальный акт, он прежде всего, должен был убедиться в «самоличности» их, одним из следующих способов: личным знакомством с клиентом, установлением личности через свидетелей, посредством документов. Современное законодательство (ст. 42 Основ)ст. 42 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// СПС Консультант плюс предусматривает только документальное установление личности.

Проверка правоспособности и дееспособности сторон осуществлялась по возрасту, а также с помощью справки ограничения и лишения дееспособности. Современный нотариус также при возникновении сомнений в дееспособности лица и при отсутствии решения суда о лишении, либо ограничении дееспособности, может инициировать путем обращения к заинтересованным лицам судебное производство для решения этого вопроса.

После проверки самоличности и дееспособности нотариус обязан был удостовериться, что подлежащий совершению или засвидетельствованию акт не противоречит закону. В совершении незаконного акта нотариус должен отказать, при этом, предоставив возможность сторонам обжаловать его действия в суде.

За совершение нотариальных действий нотариусы взыскивали плату, определенную соглашением с клиентом, а при не достижении такого соглашения - согласно Временной таксе, утвержденной 27 июля 1867 года. Временная такса предусматривала пропорциональную оплату в зависимости от суммы акта или фиксированную плату за действия, не подлежащие оценке. За действия, совершенные вне конторы, как и за компенсацию потраченного времени, предусматривалась фиксированная дополнительная плата. В настоящее время такая плата называется нотариальным тарифом, определяется также соглашением сторон и должна соответствовать установленному законом размеру лишь в тех случаях, когда для совершения действий законом предусмотрена обязательная нотариальная форма совершения.

Судебными уставами императора Александра II было выработано и Положение о нотариальной части, в основу которого положены три нотариальных законодательства Западной Европы: французское - 1813 года, австрийское 1845 года и баварское 1861 года. Результатом этой законодательной деятельности стали два проекта - 1863 и 1866 годов. 14 апреля 1866 года был утвержден второй проект Положения. Вместе с его введением все прежние нотариусы и маклеры, кроме биржевых, прекратили свою деятельность.

Пришедшее в октябре 1917 года к власти в России новое правительство отвергло дореволюционную систему нотариальных учреждений. Полная ликвидация частной собственности, внедрение в экономическую жизнь бестоварных и безденежных начал, возвеличивание государственной собственности делали фигуру нотариуса ненужной.

Первыми нотариальными учреждениями в РСФСР были народные нотариальные камеры, созданные в 1919 году и состоявшие при юридических отделах исполкомов местных Советов.

Переход к новой экономической политике и связанный с ней рост гражданского оборота вызвали интерес органов советской власти к должности нотариуса. Так, 4 октября 1922 года было утверждено «Положение о нотариате». Во всех городах РСФСР были учреждены государственные нотариальные конторы, число которых устанавливалось местными исполкомами и утверждалось Народным комиссариатом юстиции.

Гражданский Кодекс 1923 г. в ст. 422 содержал в себе легальное определение завещания, а именно, завещанием признавалось «сделанное лицом в письменной форме распоряжение на случай смерти о предоставлении имущества одному или нескольким определенным лицам из числа указанных в ст. 418 (круг наследников по закону) или о распределении его между несколькими или всеми этими лицами в ином порядке, чем это предусмотрено в ст. 420». В поздней редакции ст. 422 определение завещания было опущено.

Завещание должно было содержать в себе определение тех лиц, к которым в случае смерти завещателя должны перейти указанные в завещании права, т.е. оно должно было содержать в себе указание наследников. Распоряжения, в которых не были определены тем или иным путем наследники, не могло рассматриваться в качестве завещания.

Что касается определения круга наследников в завещании, то закон никаких особых правил по данному вопросу не содержал. Не требовалось указывать в завещании полностью фамилию, имя, отчество наследника. Вполне допустимыми признавалось его наименование «жена», «супруг», «старший сын». Но в этом случае наследником признавалось лицо, которое являлось супругом (супругой) наследодателя к моменту открытия наследства, поскольку, например, разведенный супруг с момента регистрации в органе ЗАГС решения о разводе, уже не являлся наследником по закону, а постороннее лицо могло стать наследником по завещанию лишь при отсутствии наследников по закону.

К завещанию, как к одному из видов сделки, применялись все основные положения советского гражданского права, которые действовали в отношении любой сделки.

Основные изменения в Гражданский кодекс в части наследования были внесены в 1945 году, которые в почти неизменном виде прожили вплоть до принятия ГК РСФСР 1964г.Ремановский Г.П., Ремановская О.В. Организация нотариата в России. - М., 2001, с. 25

Согласно ст. 534 ГК РСФСР каждый гражданин наделялся правом оставить все свое имущество или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным организациям. В силу этой же статьи наследодатель мог в завещании лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону.

Согласно ст. 540, 541 ГК РСФСР признавались действительными только письменные завещания, удостоверенные определенными должностными лицами. В соответствии с нормами данных статей, а также ст. 13 Закона СССР «О государственном нотариате», утвержденного Верховным Советом СССР 19 июля 1973 г Закон СССР от 19.07.1973 "О государственном нотариате" "Ведомости ВС СССР", 1973, N 30, ст. 393., завещание должно было быть составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и надлежаще удостоверено.

Из наиболее главных ограничений свободы завещаний, знакомых советскому наследственному праву анализируемого периода, мы выделим положения, предусмотренные в ст. 535 ГК РСФСР. Согласно статье несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе и усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего, наследовали независимо от содержания завещания не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Иные ограничения относились к автомобилям, выданным инвалидам из числа военнослужащих бесплатно или приобретенными ими по льготной цене, к недостроенным домам, строениям завещателя в садоводческих товариществах. Согласно разъяснению Министерства юстиции РСФСР и Министерства социального обеспечения РСФСР завещание инвалидам бесплатно полученного автомобиля своему сыну, не являющемуся членом его семьи, признавалось недействительным. Подобным образом обстояло дело и при наследовании автомобиля, купленного инвалидом по льготной цене. При отсутствии членов семьи, другие наследники, в том числе и назначенные в завещании, претендовать на автомобиль в натуре были не вправе и получали только часть суммы, вырученной от продажи его на комиссионных началах Афанасьева Е.А. Социально-правовые причины реформирования нотариальной деятельности во второй половине XIX века // Историко-правовые проблемы: Новый ракурс. 2014. № 10. С. 5-25..

Восстановление нотариата необходимо рассматривать и как появление нового вида деятельности государства - государственного нотариального обслуживания граждан и юридических лиц, связанного с проверкой законности их деятельности. На нотариальные органы возлагалось совершение и засвидетельствование договоров и сделок, совершение протестов векселей, удостоверение бесспорных обстоятельств и регистрация арестов, налагаемых на не муниципализированные строения и право застройки.

В результате 11 февраля 1993 года Верховным Советом Российской Федерации были приняты «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», которые вступили в законную силу 13 марта 1993 года и коренным образом изменили организационную основу построения нотариата в России.

Наравне с сохранением государственного нотариата, была введена частная форма осуществления нотариальной деятельности, существовавшая в России до 1917 года. Государственный нотариус, передавая всю пошлину за совершение нотариальных действий государству, получает от него гарантированную заработную плату, а нотариус, занимающийся частной практикой, взимает тариф, который остается у него полностью (за исключением выплат налогов и других выплат, предусмотренных законом).

В нашей работе, мы не имеем возможности детально рассмотреть этапы становления российского законодательства о наследовании. Данная работа предполагает рассмотрение и соизмерение положений, заимствованных из предыдущего этапа истории, характерных новому этапу.

Введение в действие в 2002 году третьей части Гражданского кодекса РФ стало очередной ступенькой в формировании современного этапа развития наследственного права России.

1.2 Общие положения о наследственных правах граждан

На основании ч. 4 ст. 35 Конституции РФ гарантируется право наследования. Тем самым государство показывает свою готовность содействовать стабильности имущественных отношений в обществе, и, прежде всего, охране частной собственности. Закрепление гарантии право наследования, является закономерным ответом, действием государственной социальной политики, нацеленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности.

Отдельные отступления от этого общего положения, и в частности возможность использования некоторыми индивидуумами полученных благ для асоциального образа жизни, не должны влиять на положительную в целом направленность рассматриваемой конституционной гарантии. Необходимо иметь ввиду и то, что реализация конституционной гарантии права наследования направлена на обеспечение частных интересов и на их оптимальную согласованность с интересами всего общества. Гарантируя право наследования, Конституция РФ не закрепляет абсолютной свободы наследования. Как и некоторые другие права и свободы, свобода наследования может быть ограничена законодателем в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Иными словами, такие ограничения допустимы, если они аргументированы и пропорциональны.

Есть пример предусмотренный действующим законодательством - правило об обязательной доле в наследстве, ограничивающее свободу завещания. Исполнение права наследования позволяет обеспечить переход имущества, принадлежавшего умершему гражданину, к другим лицам. При этом содержание права наследования включает в себя не только возможность приобретения имущества умершего гражданина другими лицами (возможность наследовать), но и возможность для обладателя имущества распорядиться им на случай смерти по своему усмотрению (возможность завещать)Гражданское право: учебник, -- под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. Кузбагарова, стр.851-853.

Глава 61 Гражданского Кодекса РФ четко регламентирует общие положения, относящиеся к наследованию (как правопреемству) в целом. Прежде всего, выделяется само понятие наследования, его основания, состав и открытие наследства, а также время, место открытия наследства, лица, которые могут, и лица, которые не могут призываться к наследованию.

Под наследованием понимается переход имущества умершего (его наследство, наследственное имущество) к другим лицам в порядке универсального правопреемства. Следовательно, в законе закреплено давно сложившееся в теории определение наследования как правопреемства, причем правопреемства универсального.

По общему правилу наследство переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Наследство - это принадлежащие наследователю на момент открытия имущественные и личные неимущественные права и обязанности, которые не прекращаются с его смертью и переходят к наследникам. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации. Учебник и практикум / Москва, 2015. Сер. 61 Бакалавр и магистр. Академический курс (3-е изд., пер. и доп) с 7.

Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства (наследственное имущество) входят вещи, иное имущество, включая имущественные права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на день открытия наследства. По наследству переходят только те имущественные права, которые принадлежали умершему при жизни.

В состав имущественных прав включается принадлежащее умершему право собственности, право наследуемого владения, права на сбережения в кредитах, права на получение авторского гонорара, право на получение доли в хозяйственных товариществах.

В собственности граждан может находиться имущество производственного назначения (предприятия, комплексы торговли, бытового обслуживания, здания, сооружения, оборудование, транспорт).

Эти объекты тоже переходят по наследству. В собственности или пожизненном владении может находиться земельный участок. Если наследователь был членом жилищно-строительного, дачного или гаражного кооператива и полностью внес свой пай и умер до 01.07.1990 г., его наследники становятся собственниками этого.

Некоторое имущество, принадлежащее наследователю, может относиться к вещам ограниченно оборотоспособным, например: оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества. И для принятия этого наследства нужно специальное разрешение.

В наследственное имущество входят также и долги наследователя, непогашенные им на момент смерти. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя.

В состав наследства не входят:

* права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (права на алименты, на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина);

* права и обязанности, переход которых не допускается ГК РФ или иными законами;

* личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Наследование осуществляется по завещанию и по закону. Собственник имущества по своей воле может установить лиц, к которым должно перейти имущество после смерти (наследование по завещанию).

Завещание - личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное в предусмотренной законом форме. Завещание является односторонней сделкой, которая должна сохраняться в тайне лицами, которые ее оформляют или участвуют в ее оформлении.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом, можно со свидетелем.

Отменить завещание можно, подав заявление в нотариальную контору. Отмененное раз завещание, новым не может быть восстановлено.

Если завещатель в силу тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, то по его просьбе оно может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса.

Завещатель вправе совершить закрытое завещание. Оно должно быть передано завещателем в запечатанном конверте нотариусу в присутствие двух свидетелей за их подписями.

В чрезвычайных обстоятельствах завещание может быть составлено в простой письменной форме. Оно должно собственноручно подписано в присутствии двух свидетелей.

Завещание оформляется в нотариальной конторе, желательно по месту жительства.

К нотариально - удостоверенным завещаниям приравниваются завещания граждан:

1. находящихся в больницах, в домах престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами;

2. находящихся в плавании, удостоверенные капитанами судов;

3. находящихся в разведывательных, арктических экспедициях, удостоверенные начальниками таких экспедиций;

4. военнослужащих, находящихся в пунктах дислокации воинских частей, удостоверенные командирами частей;

5. находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками таких мест.

В момент составления завещания завещатель должен находиться в ясном уме, твердой памяти, осознавать свои действия. Несоблюдение этих условий влечет признание завещания недействительным, также признается недействительным завещание, составленное до 1 марта 2002 года, если оно не соответствует требованиям к форме завещания ГК РСФСР 1964 года.

Статья 1121 ГК РФ гласит, что каждый гражданин может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону, а также юридических лиц или государства.

Важнейшим требованием к содержанию завещания является законность распоряжений завещателя, проверку которого осуществляет должностное лицо, удостоверяющее завещание.

Завещание может быть оспорено, если оно ущемляет интересы нетрудоспособных родственников умершего. Такие родственники часто имеют право на обязательную долю в наследстве, которая не отменяется завещанием.

Для признания лица в качестве наследника по завещанию требуется наличие следующих юридических фактов: смерть завещателя, наличие завещания, вхождение в круг лиц, в пользу которых сделано завещание, и др. Если умерший не оставил завещания, действуют нормы о наследовании по закону. В силу этого круг лиц, к которым должно перейти после смерти собственника его имущество, порядок их призвания к наследованию определяются только законом. Основанием призвания к наследованию по закону являются юридические факты, предусмотренные законом, а именно: смерть наследодателя, родство наследника с наследодателем или усыновление им наследника, состояние наследника в браке с наследодателем и др.

Согласно ст. 1113 ГК РФ наследство открывается с наступлением определенных юридических фактов -- смерть гражданина или объявление судом гражданина умершим. Только с момента открытия наследства наследник может реализовать свое право на наследство -- принять его или отказаться от наследства. Днем открытия наследства считается день смерти гражданина.

При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, -- день смерти, указанный в решении суда. При этом граждане, которые умерли в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. В этом случае к наследованию призываются наследники каждого из них.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если же место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части данного имущества, а при отсутствии недвижимого имущества -- место нахождения последнего или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

К наследованию по завещанию могут также призываться:

* указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства;

* Россия, ее субъекты, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

«Объект наследственных отношений - наследственная масса, которая состоит из прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя), переходящих к его наследникам. Наследоваться по российскому законодательству может имущество, принадлежащее наследодателю на законных основаниях. Ни самовольно возведенные строения или помещения, ни захваченные земельные участки не могут переходить по праву наследования. Таким образом, права наследодателя на имущество должны быть безусловно подтверждены»Грудцына Л.Ю., Дмитриев Ю.А., Правоведение: Учебник, стр.339.

Субъектами наследственных правоотношений являются наследователь и наследник.

Наследователем (физическое лицо, которому принадлежит имущество) может быть любое физическое лицо, в том числе недееспособное или ограниченно дееспособное. Распорядиться имуществом на случай смерти путем составления завещания может только гражданин, обладающий в момент его совершения дееспособностью в полном объеме (ст. 1118 ГК РФ). Совершение завещания через других лиц - опекунов, попечителей, представителей не допускается в связи с тем, что завещание должно быть совершено лично.

Наследниками могут быть:

При наследовании по закону -- граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся живыми после его смерти, и Российская Федерация;

При наследовании по завещанию -- граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся живыми после его смерти; юридические лица, существующие на день открытия наследства; Российская Федерация; субъекты Российской Федерации; муниципальные образования; иностранные государства; международные организации.

В нормах гражданского законодательства существует такое понятие, как недостойные наследники -- это граждане, утратившие право наследовать или отстраненные от наследования судом вследствие своего противоправного поведения по отношению к наследодателю.

Так, не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления выраженной в завещании последней воли наследодателя способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию. Или если эти лица, способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Но если после утраты такими гражданами права наследовать наследодатель все, же завещал им свое имущество, они вправе его наследовать. Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

Согласно п. 2 ст. 1117 ГК РФ по требованию заинтересованного лица судом отстраняются от наследования по закону граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, например, обязанности совершеннолетних трудоспособных детей по содержанию нетрудоспособных нуждающихся родителей.

Наследственная масса (наследство) -- это совокупность принадлежавших наследодателю на день открытия наследства вещей, а также иных видов имущества, в том числе имущественных прав и обязанностей. Выморочное имущество -- это наименование наследственной массы в том случае, если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию. Или никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Например, Комитет по Управлению Муниципальным Имуществом администрации городского округа Тольятти обратился в Тольяттинский городской суд с заявлением о признании имущества выморочным. В данном заявлении для признания имущества выморочным КУМИ просил суд истребовать из регистрационной службы Самарской области копии свидетельства о смерти собственника, а также истребовать из Тольяттинского нотариального округа Самарской области сведения о наличии наследников и наследственного дела.

Для решения указанной проблемы КУМИ администрации городского округа Тольятти должен разыскать свидетелей, как правило, лиц, проживающих в жилых помещениях, граничащих с выморочным имуществом, которые могут подтвердить отсутствие фактического принятия наследства, т.е. отсутствие проживания наследников, отсутствие факта погребения умершего потенциальными наследниками.

Кроме того, фактическое принятие наследства опровергается наличием сведений миграционной службы, а так же сведениями Департамента ЖКХ г. Тольятти об отсутствии зарегистрированных лиц в спорном помещении.

Таким образом, можно сделать вывод, что общие положения о наследовании и наследственных правах в России содержат множество особенностей и тонкостей, и малейшее несоответствие требований законодательства может повлечь за собой определенные правовые последствия.

2. Свидетельство о праве на наследство

2.1 Понятие и порядок выдачи свидетельства о праве на насле д ство

Свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом по месту открытия наследства в соответствии с главой VIII"Основ законодательства Российской Федерации о нотариате ".

Свидетельство о праве на наследство- это публичный документ, подтверждающий право на указанное в нём наследственное имущество, выдается свидетельство по заявлению наследника по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом.

Получение свидетельства о праве на наследство не является обязанностью наследника. Наследник, принявший наследство, становится собственником этого имущества со дня открытия наследства вне зависимости от того, получил ли он свидетельство о праве на наследство или нет. Право на движимое имущество может быть подтверждено самим фактом владения. Всё же если речь идет о недвижимости (жилых домах, квартирах, земельных участках), государственная регистрация, которой обязательна, и другом имуществе, подлежащем специальной регистрации, а также о ценных бумагах, денежных вкладах и других правах, оформленных на имя умершего. Только свидетельство о праве на наследство будет основанием для перерегистрации права собственности и возможности осуществления других прав. Именно на этом основании в тексте выдаваемого свидетельства указывается о необходимости провести соответствующую регистрацию, если в составе наследства имеется имущество, подлежащее регистрации.

Свидетельство о праве на наследство является для всех организаций, должностных лиц и граждан законным основанием считать наследниками умершего только лиц, поименованных в свидетельстве только на то имущество, которое указано в свидетельстве. Нотариус после совершения данного нотариального действия, предлагает наследникам засвидетельствовать верность свидетельства о праве на наследство, предъявляемого в сопутствующие органы для перерегистрации имущества (отметка о регистрации жилого дома производится на подлинном свидетельстве) и разъяснить порядок перерегистрации.

В соответствии с гражданским законодательством свидетельство о праве на наследство по закону выдается в следующих случаях: наследодатель не составлял завещание; наследодатель завещал только часть своего имущества; наследники по завещанию не приняли наследство; наследники по завещанию отказались от наследства в пользу наследников по закону; наследники по завещанию на часть имущества отказались от наследства, не указав при этом в пользу кого они отказываются; наследники по завещанию отстранены от наследования как недостойные.

Для получения свидетельства о праве на наследство наследник, принявший наследство, обращается с соответствующим заявлением к нотариусу (в консульское учреждение). Заявление составляется в произвольной форме и может быть подано лично. В данном случае нотариус устанавливает личность наследника и проверяет подлинность его подписи, о чем делает отметку на заявлении с указанием наименования предъявленного документа, удостоверяющего личность наследника.

Заявление может быть также передано через третьих лиц, прислано по почте. В этом случае подпись наследника на заявлении в обязательном порядке должна быть засвидетельствована нотариусом либо органами или должностными лицами, которым предоставлено право совершать нотариальные действия, в частности удостоверять завещания. Только при соблюдении основных требований заявление приобретает юридическую силу.

Рассмотрим ситуацию: если, например, на поступившем заявлении о выдаче свидетельства подпись наследника не засвидетельствована, наследнику будет предложено выслать надлежаще оформленное заявление либо лично явиться к нотариусуБеспалов Ю.Ф., Касаткина А.Ю., Каменева З.В., Эриашвили Н.Д. Наследственное право. Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под редакцией Ю.Ф. Беспалова. Москва, 2015. (2-е издание, переработанное и дополненное) . При обращении наследника в нотариальную контору нотариус обязан провести с ним беседу, разъяснить его права и обязанности, уяснить необходимые сведения. В частности, нотариус устанавливает постоянное место жительства наследодателя для определения нотариальной конторы, которая будет выдавать свидетельство о праве на наследство, дату смерти наследодателя и своевременности обращения наследника по вопросу получения наследства. Нотариус выясняет, имеется ли завещание, а также состав и место нахождения наследственного имущества, необходимость в принятии мер к его охране (производство описи имущества).

Нотариус должен рекомендовать наследнику подать заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство или заявление о принятии наследства. Эти рекомендации необходимы для того, чтобы наследник не пропустил шестимесячный срок на принятие наследства, вручить наследнику памятку с указанием перечня подлежащих предъявлению в нотариальную контору документов, разъяснив, что документы могут быть им посланы в контору по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и составлением описи вложения. Встречаются в судебной практике случаи установления факта родственных отношений, без которого принятие наследства невозможно.

Подобные документы

    Общие положения о нотариальной защите наследственных прав граждан. Понятие и формы предохранения гражданских полномочий. Анализ производства описи родового имущества. Условия выдачи свидетельства о привилегиях на наследство по завещанию и по закону.

    курсовая работа , добавлен 13.08.2017

    Анализ судебной практики по оформлению наследства. Источники правового регулирования наследственного правоотношения: история развития законодательства. Актуальные проблемы и особенности оформления наследственных прав в России и странах ближнего зарубежья.

    курсовая работа , добавлен 25.05.2014

    Понятие и порядок принятия наследства, описание способов и сроков отказа от него. Наследование по праву представления. Особенности приращения наследственных долей, оформление прав на них. Условие и порядок выдачи свидетельства о праве на наследство.

    реферат , добавлен 24.03.2013

    Понятие наследственного правоотношения. Объект и субъект наследственного правоотношения. Основания возникновения наследственного правоотношения. Нотариальная защита наследства, не требующего управления. Выдача свидетельства о праве на наследство.

    курсовая работа , добавлен 14.04.2011

    Совокупность прав и обязанностей участников наследственных правоотношений. Характеристика очередности на получение наследства по закону, способы и сроки его принятия. Понятие наследственной трансмиссии, оформление и охрана наследственных прав граждан.

    курсовая работа , добавлен 10.10.2011

    Наследственные права иностранцев в Российской Федерации и российских граждан за рубежом. Наследование в международном частном праве государств-участников Содружества независимых государств. Изучение особенностей положения "выморочного" имущества в праве.

    курсовая работа , добавлен 07.07.2014

    Гражданско–правовой статус граждан по законодательству Российской Федерации. Защита имущественных прав недееспособных и ограниченных в дееспособности граждан на примере наследственных прав. Социальное обеспечение гражданского общества и человека.

    дипломная работа , добавлен 17.05.2017

    Условия открытия наследства. Наследование по праву представления. Оформление наследственных прав. Условия осуществления наследственной трансмиссии. Наследование выморочного имущества. Основания и пределы наследования по закону в Российской Федерации.

    курсовая работа , добавлен 11.09.2015

    Время открытия наследства как срок возникновения наследственных правоотношений. Определение момента смерти и времени открытия наследства. Сроки существования наследственных прав, наследственное правопреемство. Исковая давность в наследственных делах.

    дипломная работа , добавлен 16.07.2010

    Общие положения о наследовании. Субъекты наследственных правоотношений. Особенности принятия и отказа от наследства по действующему законодательству. Понятие призвания к наследству, основные способы его принятия. Порядок оформления наследственных прав.

Принятие наследства – это односторонняя сделка, направленная на приобретение наследства. Порядок принятия наследства является общим и для наследников по закону и для наследников по завещанию. Если нотариус по месту открытия наследства получил сообщение о том, что открылось наследство, он обязан известить наследников, чье место жительства или работы ему известно. В основном извещения об открывшемся наследстве направляются заказной почтой. Но предусматривают возможность вызова наследников путем помещения соответствующего извещения в средствах массовой информации. В большинстве случаев на практике это бывает следующим образом, – один из наследников обращается в нотариальную контору с заявлением и указывает других известных ему наследников. Форма заявления это предусматривает. Но бывают случаи, когда не известно место жительства ни одного наследника. Вот тогда и необходимо помещать извещение в СМИ.

Принятие наследства осуществляется двумя способами: путем фактического вступления во владение наследственным имуществом и путем подачи нотариальному органу по месту открытия наследства заявления о его принятии. В ст. 62 Основ законодательства РФ о нотариате указано, что заявление о принятии наследства или об отказе от него должно быть сделано в письменной форме. Заявление должно содержать всю необходимую информацию о наследнике и наследодателе. В нем указывается точное наименование государственной нотариальной конторы (нахождение частнопрактикующего нотариуса) и ее место нахождения (если неизвестно, то заявление направляется в территориальный орган юстиции, которое пересылают его соответствующему нотариусу). Дееспособные наследники указывают полностью все свои необходимые данные. Наследники в возрасте от 14 до 18 лет и частично дееспособные указывают, кроме того, необходимые данные своих законных представителей или попечителей, с согласия которых они действуют. Опекуны, действующие от имени малолетних или недееспособных наследников, указывают личные данные представляемых ими наследников и свои. В заявлении указывается время открытия наследства, но если наследник проживал отдельно от наследодателя и в нотариальную контору изначально обращались другие наследники, которые и представили свидетельство о смерти, т.е. инициировали открытие наследственного дела, то наследник, который не располагает данными о времени открытия наследства, может его не указывать. В обязательном порядке указывается - Ф.И. О. наследодателя, его место жительства, степень родства с наследодателем, если осуществляется наследование по закону (в ряде случаев и при наследовании по завещанию, если в завещании указывалась степень родства).



Заявления подаются наследниками нотариусу в течение шестимесячного срока со дня открытия наследства. Срок принятия наследства может быть продлен решением суда в том случае, если причины пропуска будут признаны судом уважительными. Но обращение в суд не единственный способ решения этого вопроса, поскольку пропустивший срок наследник может принять наследство, если остальные наследники, которые срок не пропустили, подадут в нотконтору заявления о своем согласии включить его в число наследников.

Если заявление подается нотариусу лично наследником, то свидетельствования подлинности подписи заявителя не требуется. Нотариус устанавливает личность наследника по представленному документу, реквизиты этого документа записываются на заявлении о принятии наследства. Если же заявление отправляется по почте, то подлинность подписи наследника должна быть засвидетельствована нотариусом (возможно по месту жительства наследника или любым другим нотариусом или же полномочным должностным лицом органов местного самоуправления, консульского учреждения к которому обратился наследник). Поступившее по почте заявление (или доставленное уполномоченным лицом) нотариус обязан принять, даже если оно оформлено ненадлежащим образом, при этом предложив заявителю в течение определенного законом срока явиться в нотконтору лично или выслать правильно оформленное заявление по почте. Для получения свидетельства о праве на наследство может быть подано как одно (общее) заявление из которого следует, что наследник и принимает наследство и просит выдать ему свидетельство о праве на наследство; так и два заявления: одно на принятие наследства, а другое на выдачу свидетельства о праве на наследство;



Как правило, свидетельство выдается после истечения 6-ти месячного срока со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1163 ГКРФ). Однако может быть выдано и ранее указанного срока, если у нотариуса имеются данные о том, что кроме лиц, заявивших о выдаче свидетельства, других наследников нет. Какие документы могут быть предъявлены в подтверждение полноты круга наследников? Многие ученые пишут, что это могут быть, например, справка отдела социального обеспечения, где наследодатель получал пенсию; справка военкомата, где наследодатель состоял на воинском учете; выписка из личного листка по учету кадров наследодателя, заполняемому им по месту работы и т.д.; -справка жилищно-эксплуатационной конторы или местной администрации о круге родственников наследодателя и т.д. Руководствуясь своим многолетним опытом нотариальной деятельности (ведения наследственных дел), могу утверждать, что на самом деле у нотариуса никогда нет уверенности, что других наследников нет, а подчас об этом не знают и сами наследники. Тем более, что те (выше названные) документы на которые указывают ученые, никак не содержат необходиой информации.

По заявлению наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части (п.1 ст. 1162 ГК РФ). Свидетельство о праве на наследство является для всех организаций, должностных лиц и граждан законным основанием считать наследниками умершего только лиц, указанных в свидетельстве, и только на то имущество, которое указано в свидетельстве.

Регистрация права собственности в регистрирующем органе производится на основании подлинного свидетельства. В тексте свидетельства делается запись о необходимости регистрации права собственности (если недвижимое имущество). Копию свидетельства о праве на наследство нотариус направляет органам опеки и попечительства, при выдаче свидетельства на имя несовершеннолетнего, недееспособного лица для осуществления контроля по распоряжению имуществом.

В соответствии со ст. 75 Основ, ст. 35 СК РФ, ст.1150 ГКРФ пережившему супругу разъясняется его право получения свидетельства о праве собственности, о чем делается отметка на заявлении о принятии наследства и он подтверждает то, что ему разъяснили его право. А если заявление поступило по почте, то нотариусу необходимо направить письмо с указанным разъяснением в адрес пережившего супруга.

Личная явка наследника для получения свидетельства о праве на наследство не обязательна. Оно может быть направлено ему по почте. В таком случае он должен направить нотариусу заявление с просьбой выслать свидетельство в его адрес, или сделать соответствующую запись на заявлении о принятии наследства и выче ему свидетельства о праве на наследство, подаваемому ранее. Если наследник уполномочивает постороннее лицо, т.е. лицо не входящее в круг наследников на получение свидетельства, то доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ. Если же получить свидетельство уполномочивается лицо, входящее в круг наследников, то право на получение свидетельства может быть выражено наследником (уполномочивающим) надписью на заявлении о праве на наследство.

В соответствии с п. 3 ст. 1163 ГК РФ выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но не родившегося ребенка (насцитуруса).

В письменной форме оформляется и удостоверяется нотариально согласие наследников о включении в число наследников, а, соответственно, в свидетельство, тех наследников, которые пропустили срок для принятия наследства или лишены возможности представить доказательства отношений, являющихся основанием для признания их к наследованию, т.е. лишены возможности предоставить документы, подтверждающие степень родства с наследодателем (ст. 71, 72 Основ). В соответствии с п. 31 Методических рекомендаций предусмотрено, что доказательством родственных и иных отношений (например, усыновления) наследников с наследодателем могут являться: 1) документы, выданные органами ЗАГСа; 2) решения суда об установлении родственных или иных отношений; 3) в отдельных случаях записи в паспортах о детях, о супруге; справки органов социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца, если они в совокупности с другими документами подтверждают родственные или иные отношения наследников с наследодателем.

Если в отношении наследственного имущества имеются какие-либо обременения, нотариус дает разъяснения наследникам о возникающих в этой связи правоотношениях (п. 33 Методических рекомендаций).

При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус обязан проверить, не отменено ли завещание и не изменено ли оно (на завещании делается отметка о том, что оно не отменено и не изменено, скрепляемое печатью и подписью нотариуса, с проставлением даты совершения записи). Если в завещании указаны родственные отношения, наследникам необходимо представить документы, подтверждающие степень родства. Факт и время смерти наследодателя подтверждаются свидетельством о смерти. Место открытия наследства может подтверждаться: справкой жилконторы, органов внутренних дел о последнем месте жительства наследодателя. А если место жительства неизвестно: документом, в котором содержатся сведения о месте нахождения наследственного имущества (выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, правоустанавливающим документом; сберкнижкой, техническим паспортом на транспортное средство и т.п.).

Наследник, принявший наследство, может обратиться к нотариусу за получением свидетельства в любое время. На его долю уже не может быть выдано свидетельство другим наследникам. Вместе с тем каждый из наследников, принявших наследство, представивший необходимые документы, вправе требовать выдачи свидетельства, не дожидаясь, когда другие наследники пожелают получить свидетельства. По желанию наследников свидетельство может быть выдано только на часть наследственного имущества (например, квартиру). А на остальное имущество свидетельство может быть выдано позже. В свидетельстве указывается: - дата и место его выдачи; необходимые данные нотариуса; - Ф.И.О, дата смерти, последнее место жительства наследодателя; -необходимые данные наследников, их родственное или иное отношение к наследодателю; -если свидетельство выдается по завещанию, то реквизиты завещания (кем, когда удостоверенное, № реестра); -наследственное имущество, его состав (характеристика), правоустанавливающие документы и техническая документация; место нахождения и оценка наследства (если недвижимое, то указывается на необходимость регистрации, а если автомототранспортное средство, то необходимость регистрации транспортного средства); -если наследников несколько, то доли наследников в наследственном имуществе; -взысканная госпошлина или тариф, № наследственного дела, № реестра; -если наследники наследуют по праву представления (ст.ст.1142, 1143, 1144 ГКРФ), в порядке наследственной трансмиссии (ст.1156ГКРФ), то в свидетельстве должен быть отражен переход права на наследство от одного лица к другому; -если доли некоторых наследников остаются открытыми, в свидетельстве указывается, что на эти доли свидетельство не выдавалось; -п. 2 ст. 1155 ГК РФ предусматривает, что в случае согласия наследников, принявших наследство на включение в число наследников наследника, попустившего срок принятия наследства, нотариус может аннулировать ранее выданные свидетельства. Но в случае возникновения спора о праве, основанном на выданном свидетельстве, это свидетельство может быть оспорено только в судке в исковом порядке.

Частная собственность сегодня стала не просто показателем благосостояния, а превратилась в залог стабильности гражданина. Особенно это касается недвижимости. Ее продают, покупают, передают поколениям потомков... Гражданский Кодекс четко определяет схему перехода имущественных прав и обязанностей по завещанию, либо по закону. Если вам предстоит, например, оформление наследства на квартиру, важно знать, как грамотно подготовить необходимые документы, чтобы защитить свои права и интересы.

Гарантом защиты прав гражданина выступает государство, нотариус же, как лицо уполномоченное, выступает юридическим исполнителем, обеспечивая законное оформление наследственных прав. Потому в наше время оформление наследства на квартиру и прочее имущество требует обязательного нотариального удостоверения.

Контора Андрея Игоревича Костикова на протяжении многих лет занимается консультированием по данным вопросам, а также сопровождением процесса вступления в права наследования. Должная квалификация, многогранный опыт в этой правовой сфере помогают оказывать действенную и компетентную помощь в решении любых ситуаций: оформлении наследства по завещанию, в порядке, установленном законом. Это поможет наследникам грамотно и быстро решить все вопросы, касающиеся наследственных прав.

Открытие наследства происходит в связи со смертью гражданина. Дата смерти служит днем открытия наследства. Факт смерти, являясь актом гражданского состояния, должен подтверждаться свидетельством о смерти. Этот документ выдается органом ЗАГС по месту жительства умершего, также есть возможность получить его по месту наступления смерти или обнаружения тела.

Следующим этапом является посещение паспортного стола по месту регистрации умершего и оформление документов о его снятии с регистрационного учета.

Основанием для призвания к наследованию служат брачные, родственные и другие отношения с наследодателем. Необходимы подтверждающие документы этих отношений. Оформление наследства по завещанию требует экземпляр завещания с нотариальной отметкой об отсутствии его отмены.

Оформление прав на наследство требует следующих документов:

  1. Выписка из домовой книги. Данный документ дает информацию о лицах, прописанных на одной территории с умершем на день смерти. Дает информацию нотариусу о наследниках. Вы можете получить данную выписку в ЕИРЦ по месту регистрации наследодателя.
  2. Справка о прописке умершего на день смерти. В ней указана информация о том, кто совместно проживал с умершем, а также степень родства. Данный документ выдается в ЕИРЦ.
  3. Документы о подтверждении родственных отношений с наследодателем. К ним относятся свидетельство о рождении, о заключении брака.
  4. При изменении фамилии необходимо предоставить документальное подтверждение об ее изменении.
  5. Данный пакет документов необходим для открытия в нотариальной конторе наследственного дела. Документы предоставляются нотариусу в подлинниках.
  6. Исключением являются те, которые не подлежат изъятию (копии свидетельств ЗАГС, правоустанавливающих документов на имущество, копии доверенностей).

Важно учитывать при наследовании, что передается не только имущество, но и обязанности, взятые наследодателем. К таким обязанностям в частности относятся долги. Наследник имеет право принять или отказаться от наследства. Решение принимается в течение полугода со дня смерти того человека, который оставил завещание. Подтвердить свое согласие на получение наследства можно посетив нотариуса, а также написав доверенность на другое лицо либо при помощи почты. Начало управления имуществом, уплата долга также служат способом принятия наследства. Наследство принимается в полном размере. Тоже самое происходит при отказе от него.

В случае принятия наследства, лицо может отказаться от него в дальнейшем. Однако в случае письменного отказа от наследства, принять его после этого не представляется возможным.

Наследство можно получить по закону, а также по завещанию. Однако стоит учитывать, что наследование по закону отменяется завещанием. Современное законодательство отдает приоритет завещанию. Наследование по закону происходит в том случае, если нет завещания, либо наследники, указанные в завещании, отказались от наследства.

В ГК РФ предусмотрено восемь очередей наследников:

  1. Наследниками первой очереди считаются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки и потомки по праву представления.
  2. При отсутствии наследников первой очереди, наследство получают братья и сестры, дедушка и бабушка, племянники и племянницы.
  3. По закону наследниками третьей очереди становятся сестры и братья родителей наследодателя, а также их дети.
  4. В случае отсутствия родственников предыдущих очередей, наследство получают родственники последующих степеней родства.
  5. Дети родных племянниц и племянников наследодателя, двоюродные бабуши и дедушки относятся к наследникам пятой очереди.
  6. К шестой степени родства относятся дети двоюродных внучек и внуков наследодателя, а также двоюродные племянницы и племянники, двоюродные тети и дяди.
  7. В отсутствии наследников предыдущих очередей, к седьмой очереди наследников относятся пасынки и падчерицы, мачеха и отчим.

Оформление наследства – переход имущественных прав от скончавшегося собственника к его наследникам. Законодательно предусмотрен срок, равный 6 месяцам со дня кончины наследодателя, в течение которых лицам, претендующим на оставленное имущество, требуется воспользоваться помощью нотариуса. Оформление наследственных прав также может произойти путем совершения фактических действий.

Чтобы понять, сколько стоят услуги нотариуса при оформлении наследства, нужно определиться с наследственной массой. Вступить в наследство возможно двумя способами:

  • По завещанию. Услуги нотариуса при оформлении наследства заключаются в открытии воли умершего, ее оглашении, поиске указанных документом лиц, оформлении необходимых для передачи документов. Для этого типа перехода прав характерным является свободный выбор наследников, которыми могут оказаться не только родственники завещателя.
  • По закону. Имущество и права делятся между родственниками наследодателя, если завещание не было составлено. Услуги нотариуса при вступлении в наследство заключаются в сборе бумаг для формирования наследственной массы, определения степени родства, оформлении соответствующих свидетельств.

Стоимость услуг нотариуса при оформлении наследства состоит из налога (процент от стоимости недвижимого имущества) и ПТР. Нотариус по наследству в Москве при формировании тарифов руководствуется налоговым кодексом и документами Московской городской нотариальной палаты. Это означает, что на вступление в наследство стоимость услуг нотариуса в столице одинаковая во всех конторах.

Услуги нотариуса по наследству, цена которых также зависит от степени родства с наследодателем, являются одинаковыми для всех субъектов хозяйствования. Их объем зависит исключительно от вида вступления в права.

Оформление наследственных прав граждан: процедура, особенности

Порядок предполагает, что наследники должны обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев после смерти наследодателя. Фактически, это может быть даже следующий день после смерти. Для открытия дела необходимо предъявить соответствующее свидетельство.

Выбор нотариуса происходит по фактическому месту жительства умершего. В Москве действует объединенная база данных, поэтому приемлемо обращение к любому нотариусу столицы. Для начала следует написать заявление о выдаче Свидетельства на право владения наследственным имуществом.

Перед обращением нужно заранее подготовить бумаги, подтверждающие степень родства с наследодателем. Это связано с тем, что существует определенный законом порядок передачи наследства (исключением является переход наследства по завещанию). Нотариус может запросить дополнительные бумаги, необходимые ему для ведения наследственного дела.

При фактическом принятии наследства переход прав осуществляется в судебном порядке. Это означает, что наследник несет затраты на содержание имущества, использует его в определенном законодательными актами порядке, принимает меры по сбережению целостности объектов, оплачивает долговые обязательства наследодателя. Для принятия судом соответствующего решения должны иметься документальные доказательства перечисленных случаев. При несоблюдении сроков вступления в наследство (обращении после шестимесячного срока) право наследования также определяется в судебном порядке.

Формирование наследственной массы

Наследством считается все движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права, принадлежащие наследодателю на момент смерти. Сюда относятся жилая и коммерческая недвижимость, автомобиль, акции, вклады в банках, деньги на счетах, доли в бизнесе, кредиторские обязательства, прочие права, переходящие по принципу универсального правопреемства.

Оформление наследства не принимает в расчет права и обязанности, неразрывно связанные с умершим (алименты, возмещение причиненного ущерба, вреда здоровью). Не вносятся в наследственную массу блага и права, к которым невозможно применить стоимостную оценку.

Для формирования наследства принимается во внимание информация, полученная из следующих источников:

  • бумаги, предоставленные наследниками, – свидетельство на право владения, технический паспорт, акции и прочее;
  • выписки из единого госреестра прав – владение недвижимостью;
  • ответы на запросы ГИБДД – владение авто-, мототехникой;
  • официальные письма банков – наличие вкладов, ячеек, кредитов, залогов;
  • выписки ЕГРЮЛ – факт учреждения юрлица.

Наследники при оформлении наследственных прав

Претендовать на наследство имеют право физические и юридические субъекты РФ, а также других стран. Наследники-граждане должны быть живы на момент установления факта смерти или зачатые при жизни наследодателя, рожденные после его кончины живыми. Круг лиц определяется формой наследования:

  • При оформлении завещания наследником может являться любой субъект хозяйствования. Нет необходимости в нахождении в родственных связях с наследодателем для получения оговоренной доли. Свое имущество можно завещать любой коммерческой или общественной организации.
  • Принятие наследства по закону происходит только кровными родственниками. По степени родства они разбиты на очереди. К 1-й относятся дети, по которым установлен факт отцовства (материнства), законный супруг/супруга, родители. Ко 2-й очереди – родные братья/сестры, дедушки/бабушки с обеих сторон. В 3-ю очередь входят дяди/тети, их дети. Следующая очередь наступает в том случае, если нет никого из родственников предыдущей. При отсутствии законных наследников наследство переходит государству.

Перечень документов для оформления наследства

Перед обращением к нотариусу следует подготовить следующие бумаги:

  • Свидетельство о смерти, его фотокопию.
  • Справку по ф.№9 с последнего фактического места проживания наследодателя (если он проживал в частном доме, домовая книга), в которой указываются лица, проживающие по тому же адресу.
  • Паспорт гражданина РФ или другого государства, подтверждающий личность заявителя-наследополучателя (предъявляется оригинал, копия не нужна).
  • Бумаги, удостоверяющие родственные связи с умершим, их степень (метрика, бумаги о заключении брака, смене фамилии). Требуется предоставить оригинал, ксерокопию. Актуально при оформлении наследства по закону.
  • Завещание, на котором стоит соответствующая отметка составлявшего его нотариуса. Она подтверждает, что документ актуальный, он не подвергался каким-либо изменениям.

При невозможности самостоятельно представлять собственные интересы к нотариусу может обратиться уполномоченный представитель или опекун. Для этого дополнительно предоставляются оригинал и фотокопия доверенности или решения органа опеки.

В зависимости от наследственной массы, количества наследников, конкретной ситуации нотариус имеет право запрашивать прочие бумаги, которые позволят ему максимально точно и правильно предоставить услуги по принятию наследства.

Нотариус по наследству в Москве: выбираем профессионала

В связи с тем, что стоимость услуг нотариусов по оформлению наследственных прав одинаковая для всех округов Москвы, лучше отдать предпочтение профессионализму и дополнительным удобствам. При обращении к Юдашкиной З.В. клиент получает:

  • большой опыт в ведении наследственных дел;
  • удобное расположение конторы в центре столицы (легко и быстро добраться от станций метро основных линий);
  • удобный график работы – возможен прием по субботам, выезд нотариуса на дом или в офис;
  • оплату можно произвести по безналичному расчету (банковской картой через установленный терминал).

Доверьте оформление наследства Юдашкиной З.В. – получите полный комплекс нотариальных услуг от профессионала.

В результате изучения настоящей главы студент должен: знать

  • суть наследственных правоотношений; уметь
  • ориентироваться в нормах материального права, регулирующего вопросы оформления наследственных прав;

владеть

Навыками применения процедурных правил при наследовании по закону и по завещанию.

Общие положения о наследовании

Институт наследования занимает особое, чрезвычайно важное место среди иных гражданско-правовых институтов. Право наследования, гарантированное ч. 4 ст. 35 Конституции РФ, обеспечивает переход имущества наследодателя к другим лицам в порядке, определяемом гражданским законодательством.

Наследственные отношения регулируются правовыми нормами, действующими на день открытия наследства. В частности, этими нормами определяются круг наследников, порядок и сроки принятия наследства, состав наследственного имущества. Исключения из общего правила предусмотрены в ст. 6-8.1 Федерального закона от 26.11.2011 № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации».

В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности:

  • - вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК);
  • - имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, по не полученных им денежных сумм);
  • - имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК).

Имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также если их переход в порядке наследования не допускается ГК или другими федеральными законами (ст. 418, ч. 2 ст. 1112 ГК). В частности, в состав наследства не входят: право на алименты и алиментные обязательства (разд. V СК), права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования (ст. 701 ГК), поручения (п. 1 ст. 977 ГК), комиссии (ч. 1 ст. 1002 ГК), агентского договора (ст. 1010 ГК).

Согласно ст. 1113 ГК наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

Согласно ст. 45 ГК гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу соответствующего решения суда. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

Основным документом, который подтверждает факт смерти наследодателя и может быть принят нотариусом в качестве доказательств, свидетельствующих о месте открытия наследства, является свидетельство о смерти наследодателя, выданное органами загса. Если в свидетельстве о смерти не указана точная дата смерти, а указан только месяц смерти, то днем смерти считается последний день этого месяца, а если в нем указан только год смерти - днем смерти и соответственно временем открытия наследства является 31 декабря указанного года.

В случае если судом было вынесено решение об объявлении гражданина умершим, об установлении факта смерти либо факта регистрации смерти, на основании него органами загса также выдается свидетельство о смерти, которое и может принять нотариус.

Доказательством смерти наследодателя, погибшего во время Великой Отечественной войны, является соответствующее извещение (либо иной документ) о гибели гражданина на фронте, выданное командованием воинской части, администрацией, военным комиссариатом.

В исключительных случаях, когда представление свидетельства о смерти по каким-либо причинам затруднительно, в качестве доказательства времени открытия наследства нотариусом может быть принята справка о смерти наследодателя, выданная органами загса на основании соответствующей копии актовой записи.

Какие-либо иные документы, косвенно подтверждающие время смерти наследодателя, не могут быть приняты нотариусом для возбуждения наследственного дела.

Время открытия наследства имеет чрезвычайно важное практическое значение. Так, в прямой зависимости от времени открытия наследства находятся следующие правила оформления наследственных прав:

  • - круг наследников, призываемых к наследованию, определяется в соответствии с законодательством, действующим на день открытия наследства, за исключением случаев, специально указанных в законе;
  • - принятие наследства и отказ от наследства производится согласно правилам, установленным на момент смерти наследодателя;
  • - сроки принятия наследства зависят от даты смерти наследодателя;
  • - состав наследственного имущества определяется на момент открытия наследства и т.и.

Граждане, умершие одновременно (коммориенты ), не наследуют друг после друга; в этих случаях открывшееся наследство переходит к наследникам каждого из них, призываемым к наследованию по соответствующим основаниям.

В целях наследственного правопреемства одновременной считается смерть граждан в один и тот же день, соответствующий одной и той же календарной дате. Календарная дата определяется порядковым номером календарного дня, порядковым номером или наименованием календарного месяца и порядковым номером календарного года; календарным днем считается период времени продолжительностью 24 часа, за начало и окончание которого принимаются моменты времени, соответствующие 00 часам 00 минутам 00 секундам и 24 часам 00 минутам 00 секундам, исчисляемые по местному времени (ст. 2 и 4 Федерального закона от 03.06.2011 № 107-ФЗ «Об исчислении времени»).

Местом открытия наследства следует считать последнее место жительства наследодателя ко дню открытия наследства (п. 1 ст. 20, ч. 1 ст. 1115 ГК). Место жительства наследодателя может подтверждаться документами, удостоверяющими его соответствующую регистрацию в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (п. 1 ст. 20 и ч. 1 ст. 1115 ГК, ч. 2 и 4 ст. 1 ЖК, ч. 2 и 3 ст. 2 и ч. 2 и 4 ст. 3 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»).

В исключительных случаях факт места открытия наследства может быть установлен судом (и. 9 ч. 1 ст. 264 ГПК). При рассмотрении такого заявления суд учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании наследодателя в этом месте.

В случае если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или известно, но находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации в соответствии с правилами ч. 2 ст. 1115 ГК признается место нахождения на территории РФ: недвижимого имущества, входящего в состав наследственного имущества, находящегося в разных местах, или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества - движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества при установлении места открытия наследства определяется исходя из его рыночной стоимости на момент открытия наследства, которая может подтверждаться любыми доказательствами, предусмотренными ст. 55 ГПК.

ГК определены лица, которые могут быть наследниками. Согласно ст. 1116 ГК к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Российская Федерация может быть наследником по завещанию, а также по закону.

Юридические лица, субъекты РФ, городские и иные муниципальные образования, иностранные организации и международные организации также могут выступать в качестве наследников, однако такая возможность ограничена волеизъявлением наследодателя путем составления завещания.

Статьей 1117 ГК определен круг граждан, которые не имеют права на получение наследства (недостойные наследники). При разрешении вопросов о признании гражданина недостойным наследником и об отстранении его от наследования надлежит иметь в виду следующее:

а) указанные в абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК противоправные действия, направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, являются основанием к утрате права наследования при умышленном характере таких действий и независимо от мотивов и целей совершения (в том числе при их совершении на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений и т.п.), а равно вне зависимости от наступления соответствующих последствий.

Противоправные действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, вследствие совершения которых граждане утрачивают право наследования по указанному основанию, могут заключаться, например, в подделке завещания, его уничтожении или хищении, понуждении наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждении наследников к отказу от наследства.

Наследник является недостойным согласно абз. 1 и. 1 ст. 1117 ГК при условии, что перечисленные в нем обстоятельства, являющиеся основанием для отстранения от наследования, подтверждены в судебном порядке - приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы);

б) вынесение решения суда о признании наследника недостойным в соответствии с абз. 1 и 2 п. 1 ст. 1117 ГК не требуется. В указанных случаях гражданин исключается из состава наследников нотариусом, в производстве которого находится наследственное дело, при предоставлении ему соответствующего приговора или решения суда.

При рассмотрении требований об отстранении от наследования по закону в соответствии с и. 2 ст. 1117 ГК судам следует учитывать, что указанные в нем обязанности по содержанию наследодателя, злостное уклонение от выполнения которых является основанием для удовлетворения таких требований, определяются алиментными обязательствами членов семьи, установленными СК между родителями и детьми, супругами, братьями и сестрами, дедушками и бабушками и внуками, пасынками и падчерицами и отчимом и мачехой (ст. 80, 85, 87, 89, 93-95 и 97). Граждане могут быть отстранены от наследования по указанному основанию, если обязанность по содержанию наследодателя установлена решением суда о взыскании алиментов. Такое решение суда не требуется только в случаях, касающихся предоставления содержания родителями своим несовершеннолетним детям.

Злостный характер уклонения в каждом случае должен определяться с учетом продолжительности и причин неуплаты соответствующих средств. Суд отстраняет наследника от наследования по указанному основанию при доказанности факта его злостного уклонения от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя, который может быть подтвержден приговором суда об осуждении за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, решением суда об ответственности за несвоевременную уплату алиментов, справкой судебных приставов-исполнителей о задолженности по алиментам, другими доказательствами. В качестве злостного уклонения от выполнения указанных обязанностей могут признаваться не только непредоставление содержания без уважительных причин, но и сокрытие алиментнообязапным лицом действительного размера своего заработка и (или) дохода, смена им места работы или места жительства, совершение иных действий в этих же целях.

Иск об отстранении от наследования по данному основанию недостойного наследника может быть подан любым лицом, заинтересованным в призвании к наследованию или в увеличении причитающейся ему доли наследства, отказополучателем либо лицом, на права и законные интересы которого (например, на право пользования наследуемым жилым помещением) может повлиять переход наследственного имущества.

В соответствии со ст. 1111 ГК наследование осуществляется по завещанию и но закону.

Одним из основных отличительных положений о наследовании в соответствии с частью третьей ГК является несомненный приоритет такого основания наследования, как наследование по завещанию. Однако о преимуществах наследования по завещанию свидетельствует не только формальная конструкция ст. 1111 ГК, согласно которой наследование по завещанию названо на первом месте, а также:

  • - провозглашенный и гарантированный рядом норм принцип свободы завещания;
  • - принцип тайны завещания;
  • - гарантии тайны совершения завещания;
  • - отсутствие в законодательстве каких бы то ни было ограничений в отношении круга наследников по завещанию;
  • - снижение размера обязательной доли в наследственном имуществе по сравнению с ранее существовавшим;
  • - изменение порядка определения обязательной доли в наследстве;
  • - предоставление завещателю возможности выбора формы совершения завещания и др.

Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания по правилам ст. 1124-1127 или 1129 ГК, а в части, касающейся денежных средств, внесенных гражданином во вклад или находящихся на любом другом счете гражданина в банке, также путем совершения завещательного распоряжения правами на эти средства в соответствии со ст. 1128 ГК и Правилами совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках (утверждены постановлением Правительства РФ от 27.05.2002 № 351).

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке является самостоятельным видом завещания в отношении средств, находящихся на счете гражданина в банке (п. 1 ст. 1128 ГК).

Отмена и изменение завещания, совершенного по правилам ст. 1124- 1127 ГК, и завещательного распоряжения правами на денежные средства в банке осуществляются в соответствии со ст. ИЗО ГК. В частности, согласно п. 2 ст. ИЗО ГК:

  • - завещанием может быть отменено либо изменено прежнее завещание, а также завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке, если из содержания нового завещания следует, что его предметом являлись и права на соответствующие денежные средства (например, в новом завещании в качестве предмета наследования указаны все имущество наследодателя или его часть, включающая денежные средства, или только денежные средства, внесенные во вклад (вклады) или находящиеся на другом счете (других счетах) в банке (банках), в том числе без конкретизации номера счета и наименования банка, или непосредственно те денежные средства, в отношении прав на которые было совершено завещательное распоряжение в банке);
  • - завещательным распоряжением правами на денежные средства в банке может быть отменено либо изменено завещательное распоряжение правами на денежные средства в этом же банке, филиале банка (и. 6 ст. ИЗО ГК), а также прежнее завещание - в части, касающейся прав на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в этом банке.

Завещательное распоряжение в банке, как и завещание, может быть отменено посредством распоряжения о его отмене (п. 4 и 6 ст. 1130 ГК).

При рассмотрении споров между наследниками по завещанию или по закону, на которых наследодателем возложено исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера, и отказополучателями необходимо иметь в виду, что на право отказополучателя требовать исполнения указанной обязанности не влияет нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом (например, личная нуждаемость в жилье); отказополучатель сохраняет право пользования наследственным имуществом независимо от перехода права собственности на это имущество от наследника к другому лицу (продажа, мена, дарение и т. д.) и от перехода указанного имущества к другим лицам по иным основаниям (аренда, наем и т.д.).

В случае возложения на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, обязанности предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью отказополучатель пользуется на протяжении указанного срока данным жилым помещением наравне с его собственником (ч. 1 ст. 33 ЖК).

Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности отказополучатели, проживающие в жилом помещении, предоставленном по завещатель- пому отказу , несут солидарную с собственником такого жилого помещения ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования таким жилым помещением, если в завещании не указаны иные условия пользования жилым помещением.

Установленный п. 4 ст. 1137 ГК трехлетний срок со дня открытия наследства для предъявления требования о предоставлении завещательного отказа является пресекательным и не может быть восстановлен. Истечение этого срока является основанием к отказу в удовлетворении указанных требований. Право на получение завещательного отказа не входит в состав наследства, открывшегося после смерти отказополучателя.

Завещательный отказ исполняется наследником в пределах стоимости перешедшего к нему имущества, определяемой после возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им (п. 1 и 2 ст. 1174 ГК), а также после удовлетворения права на обязательную долю (п. 1 ст. 1138 ГК) и за вычетом приходящихся на наследника долгов наследодателя (н. 1 ст. 1138 ГК).

В случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников такие наследники, принявшие наследство, становятся солидарными должниками перед отказополучателем (кредитором). Каждый из них обязан исполнить завещательный отказ в соответствии с его долей в наследственном имуществе, если из существа завещательного отказа не следует иное.

Завещания относятся к числу недействительных вследствие ничтожности при несоблюдении установленных ГК требований: обладания гражданином, совершающим завещание, в этот момент дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК), недопустимости совершения завещания через представителя либо двумя или более гражданами (п. 3 и 4 с. 1118 ГК), письменной формы завещания и его удостоверения (п. 1 ст. 1124 ГК), обязательного присутствия свидетеля при составлении, подписании, удостоверении или передаче завещания нотариусу в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 1126, п. 2 ст. 1127 и абз. 2 п. 1 ст. 1129 ГК (п. 3 ст. 1124 ГК), в других случаях, установленных законом.

Отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с ничтожностью завещания может быть оспорен в суде в соответствии с главой 37 ГПК РФ.

Завещание может быть признано недействительным по решению суда, в частности, в случаях: несоответствия лица, привлеченного в качестве свидетеля, а также лица, подписывающего завещание по просьбе завещателя (абз. 2 и. 3 ст. 1125 ГК), требованиям, установленным и. 2 ст. 1124 ГК; присутствия при составлении, подписании, удостоверении завещания и при его передаче нотариусу лица, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруга такого лица, его детей и родителей (пункт 2 статьи 1124 ГК); в иных случаях, если судом установлено наличие нарушений порядка составления, подписания или удостоверения завещания, а также недостатков завещания, искажающих волеизъявление завещателя.

В силу п. 3 ст. 1131 ГК не могут служить основанием недействительности завещания отдельные нарушения порядка составления завещания, его подписания или удостоверения, например отсутствие или неверное указание времени и места совершения завещания, исправления и описки, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления наследодателя.

Завещание может быть оспорено только после открытия наследства. В случае, если требование о недействительности завещания предъявлено до открытия наследства, суд отказывает в принятии заявления, а если заявление принято, - прекращает производство по делу (ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4, ч. 2 ст. 134, ст. 221 ГПК).

В случае отсутствия завещания, наследование осуществляется по закону. Круг наследников по закону установлен ст. 1142-1145, 1147, 1148 и 1151 ГК. Отношения, влекущие призвание к наследованию по закону, подтверждаются документами, выданными в установленном порядке.

Судебная практика

При разрешении вопросов об определении круга наследников первой очереди по закону надлежит учитывать, что в случае расторжения брака в судебном порядке бывший супруг наследодателя лишается права наследовать в указанном качестве, если соответствующее решение суда вступило в законную силу до дня открытия наследства.

Признание брака недействительным влечет исключение лица, состоявшего в браке с наследодателем (в том числе добросовестного супруга), из числа наследников первой очереди по закону и в случае вступления в законную силу соответствующего решения суда после открытия наследства (см. постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике но делам о наследовании»).